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我國商業秘密立法的誤區與對策

來源: 律霸小編整理 · 2021-04-29 · 199人看過

論建立產權無過錯責任理論的必要性。1杜邦公司訴。克里斯托弗案是1970年第五巡回上訴法院判決的商業秘密保護領域的經典案例。1969年3月,杜邦公司開發出高度機密的甲醇生產方法,并在某地建廠生產。然而,在生產的最初階段,有些工廠還沒有加滿油。當地攝影師克里斯托弗·兄弟駕駛私人飛機在空中拍攝制作過程。杜邦公司后來發現這些照片被賣給了第三者。杜邦公司提起訴訟,要求法院發布臨時和永久禁令,禁止這些照片的進一步傳播。它還動議了一項動議,要求法院披露第三方的信息。克里斯托夫一家辯稱,他們在公共領域開槍,沒有違反任何聯邦航空法規。他們的行為沒有受到責備。法院援引了1939年侵權法的重述,認定杜邦公司的甲醇制造方法是商業秘密。然而,根據《侵權法重述》第757條的評述,非法獲取他人商業秘密的行為只有兩種:一種是“手段不當”,另一種是“違反保密義務”。保密義務以明示或默示合同為基礎。如果雇傭關系明顯,被告對原告沒有保密義務。根據《侵權法重述》第757條至第759條的規定,“不正當手段”主要是指盜竊、賄賂或誘使員工披露信息等間諜行為。也就是說,“不正當的商業競爭”。即使采取最廣泛的文字解釋,也只能是低于一般商業道德標準和合理行為準則的手段。克里斯托夫兄弟的行為屬于“公共領域”。沒有先例證明他們是非法的。但法院作出突破性判決:“不正當手段”是指除正當手段(如逆向工程、自主開發等)外,獲取他人商業秘密的任何行為。任何“不花時間和金錢進行自主開發就獲取商業秘密”的行為都是不正當的手段。據此,法院認為被告的射擊行為以“非法侵犯”的手段侵犯了原告的商業秘密。也就是說,只要智力成果不屬于自己,任何未經授權的獲取行為都可能承擔責任。該案表明,法律開始將商業秘密視為一種“具有專有財產性質的信息”。商業秘密由“人權”上升為“世界人權”。后來,這一經典案例被美國1979年《統一商業秘密法》和1995年《反不正當競爭法重述》反復引用,強化了商業秘密的“產權”地位。那么,如果上個世紀美國發生這樣的案件,今天的中國又會怎樣呢?1如何確定射擊行為的性質由法院決定7。由于本案原告與被告之間不存在具體關系,我國《勞動法》或《合同法》不適用于本案。原告只能提起侵權訴訟。適用的相關法律法規包括1993年《反不正當競爭法》和1995年《關于禁止侵犯商業秘密的若干規定》(以下簡稱《規定》)。但實際上,《反不正當競爭法》第二條第二款規定:“本法所稱不正當競爭,是指經營者違反本法規定的行為,損害其他經營者的合法權益,擾亂社會經濟秩序的。”。顯然,中國的不正當競爭(侵權)行為必然是“經營者”之間的行為,違背商業道德。因此,本案的射擊行為不屬于我國反不正當競爭法律法規的調整范圍。有人可能認為,即使根據《反不正當競爭法》無法認定侵權行為,也可以適用民法通則中關于侵權責任的一般規定,即:,第一百零六條第二款:“公民、法人因過錯侵犯國家財產、集體財產或者他人財產、人身的,應當承擔民事責任。但如果將這一規定適用于本案,筆者認為存在兩個缺陷:(1)在《民法通則》第五章“民事權利”第三節“知識產權”中,沒有提及“商業秘密權”。假定侵犯商業秘密屬于第一百零六條所述的侵犯財產,是不能令人信服的(2) 即使勉強被視為侵犯財產權,該條也要求侵權行為必須是由于過錯所致。根據常識,市民在“公共空域”拍攝與特定個人無關的風景照片。7可以看出,中國的侵權法體系對此無能為力。在上述杜邦案中,由于原告和被告沒有類似的“經營者”競爭關系,被告的行為沒有過錯,根據中國法律,克里斯托弗兄弟的行為不構成侵權

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