一、侵權標的應當在著作權法保護范圍內。隨著科學技術的發展,著作權法保護的客體逐漸擴大,幾乎涉及所有智力勞動的創造性成果。為了適應各種創作,適應未來可能發展的新的傳播方式,各國著作權法一般采用總則與列舉法相結合的方式,靈活運用。至于所列作品的形式,只包括以下幾種:
(1)、文學作品(包括文字和語言)(2)音樂作品(包括音樂和詞)(3)戲劇作品(包括配樂)(4)舞蹈和啞劇創作(5)、圖片、雕刻和版畫,等(6)攝影作品和圖片(7)電影和其他視聽作品(8)地圖、技術和建筑圖形。隨著科學技術的發展,著作權法保護的對象范圍必須極大地擴大到涵蓋所有形式的作品,甚至在一些國家還擴展到錄音錄像、廣播電視節目和表演的相鄰權[8],著作權法保護的初衷是為了促進公眾的文化進步。因此,它一方面擴大了著作權法保護的主體,另一方面必須對排除客體作詳細的規定,隨著著作權保護客體的擴大,著作權權利的種類也相應增加。一般來說,它包括以下幾項權利:復制權(1)、發行權(2)、租賃權(4)、展覽權(5)、表演權(6)、放映權(7)、信息網絡傳播權(9)、攝制權(10)、改編權,翻譯和匯編。除了上述經濟利益外,版權還具有人文價值。英美法系國家的著作權法雖然沒有對著作權人身權作明確規定,但仍然受到習慣法觀念的保護,如違約、侵權、侵犯隱私、誹謗、不正當競爭等,美國著作權法規定,各州有權另行制定法律,對聯邦著作權法未規定的范圍進行規范,不排除人身權的概念。原告提起侵犯著作權訴訟,應當首先證明自己有著作權。我國沒有實行著作權必須由行政機關先行審查登記的制度,而是采取了“創造”原則。作品創作完成后,作者即取得著作權。但在訴訟中,原告仍需證明其著作權的存在。著作權的存在,除上述應當屬于成文法保護的客體和權利的范圍外,原告還必須證明:
(1)作品是原創的。著作權的取得不同于專利權的取得,它要求新穎性、創造性和實用性。只要版權是原創的,也就是說,(二)具有中國公民身份或者受中國著作權法保護的外國人、無國籍人,受害人應當證明對方侵犯了多項特殊權利受法律保護,即復制、展覽、表演、發行都是客觀行為,因此容易判斷侵權行為是否發生。但是,對于“剽竊”,也就是因為“思想”得不到保護,首先要把“表現形式”區別于“思想”作為保護對象。然而,抄襲不能局限于詞語的相似性。其判決必然具有主觀價值判斷,缺乏客觀標準,被告人不得以“合理使用”原則作為抗辯理由p>
由于著作權法側重于保護公益性,在一定程度上,即使未經許可使用作品,被告仍可以“合理使用”作為抗辯理由。所有國家的法律都規定哪些行為是合理使用。此外,“合理使用”的判斷標準是:(1)使用的目的和性質,即,根據其商業用途或非營利的教育目的不同,(2)受著作權法保護的作品的性質,(3)在整個受保護作品中使用的數量和物質的比例,(4)使用對受著作權保護作品的經濟市場價值的影響,著作權侵權是一種侵權行為一種侵害他人合法權益的行為,侵權人此時應當承擔相應的侵權責任,包括但不限于停止侵權、賠禮道歉、銷毀侵權產品、賠償損失等,其中構成犯罪的,將依法追究肇事者的刑事責任。至于什么樣的行為構成侵犯著作權,結合以上五個方面可以大致界定,著作權侵權糾紛的處理方式有幾種,如何認定藝術作品的著作權侵權,其程序是什么著作權侵權訴訟
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