擔保物權作為一種歷史悠久的物權,中國古代就有質與押的擔保方式,西方在羅馬法中也已有擔保物權制度,到《法國民法典》、《德國民法典》則發展為較完備的規范體系。傳統的民法理論中質押與抵押是兩種不同的擔保方式。抵押是指債權人對于債務人或其保證人提供的不轉稱占有而作擔保的不動產,在債務人不履行債務時,能夠變賣而從所得價金中優先受償的權利。抵押權的標的物是不動產,而且作為抵押物的不動產仍由債務人占有、使用、收益,但債務人不得處分抵押物,否則債權人有權干預;債務人私自處分轉讓他人的,債權人憑借抵押權有權追索。而質押指債權人為擔保債權而根據合同占有債務人或保證人提供的財產,當債務人到期不履行債務時,能夠變賣該財產而從所得價金中優先受償的權利。它分為權利質押與動產質押。
從上面我們可以看出,抵押與質押是兩種完全不同的擔保方式,是不容混淆的。第一,抵押與質押的標的物不同。抵押的標的物傳統上是不動產(現代立法,也包括部分動產),而質押的標的物是動產與權利。第二,對于抵押與質押中,標的物是否轉移占有不同的。在抵押法律關系中,抵押的標的物是不轉移占有的,仍由抵押人占有、使用、收益。抵押權人的權利在于有權干預未經其同意的債務人對抵押物的處分,并有權追索該標的物,以及優先受償權。而質押中,作為標的物的動產與權利是要進行轉移占有的。在質押合同設立后,債務人要將標的交付債權人占有。動產要交付占有,而權利也要音樂會權利證書,如:專利權證、商標權證等等代表權利,并能使占有人根據此證享有利益的權利證書,才能起到擔保的效果。除了兩種主要區別之外,還有其他一些區別,在些不贅述。
在我國《擔保法》頒布之前,依照《民法通則》第89條第(二)款規定:“債務人或者第三人可以提供一定的財產作為抵押物。債務人不履行債務的,債權人有權依照法律規定以抵押物折價以變賣抵押物的價款優先得到償還”,從而無論是在理論抵押之中,將動產質——權利質歸入抵押的客體范疇,統稱作抵押。由于兩者有著很大的區別,理應適用不同的法律調整,因而這種人為的合并在實踐中造成了很多困惑,如:抵押物是不是一定要轉移占有,等等。《擔保法》的頒布,以法律的形式重新區分了抵押與質押,建立了科學的擔保體系。
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簡介:
本科就讀于西南政法大學民商法學院,研究生就讀于西南政法大學法學院,并獲得“西南政法大學優秀畢業生”稱號。楊玲律師理論功底扎實,視野開闊、邏輯嚴密、作風穩健,擅長民商法(合同糾紛、勞動爭議、婚姻家事糾紛、人身侵權等)、刑事辯護。從業以來成功代理多起爭議標的額大、法律關系復雜、具有較大社會影響的訴訟案件。以扎實的理論基礎、豐富的實戰經驗、嚴謹的工作作風、嫻熟的辦案技巧深受委托人的信賴好評。楊玲律師堅持在專業領域深入研究探索,以期最大限度的維護當事人的合法權益。
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