民事主體的財產權益在,在不慎遭受到他人實施的非法集資的行為的侵害的,可以請求得到相應的經濟賠償金,但是根據司法實際,非法集資的款額一般是不能全額追回的,此時擔保人是需要承擔相應的法律責任的,具體來說,別人非法集資自己擔保的責任是什么?
一、別人非法集資自己擔保的責任是什么?
根據我國的法律規定同一債務有兩個以上保證人的,保證人應當按照保證合同約定的保證份額,承擔保證責任,沒有約定保證份額的,保證人承擔連帶責任,債權人可以要求任何一個保證人承擔全部保證責任,保證人都負有擔保全部債權實現的義務。
當事人在保證合同中約定,債務人不能履行債務時,由保證人承擔保證責任的,為一般保證。
一般保證的保證人在主合同糾紛未經審判或者仲裁,并就債務人財產依法強制執行仍不能履行債務前,對債權人可以拒絕承擔保證責任。
二、借款人涉嫌非法集資擔保人責任有哪些?
《最高法院關于我國民間借糾紛案件的最新審判意見》保證合同是借貸合同的從合同,主合同債務人涉嫌犯罪并不必然導致保合同無效,保證人以主合同債務人涉嫌犯罪為由主張不承擔保證責任的,在依法認定主合同效力的前提下,確認保證人的責任。
基于最高人民法院處理事情的基調,浙江省高級人民法院2010年內部疑難案件答疑中指出:對于集資詐騙的,借款合同無效,擔保合同也無效;對于非法吸收公眾存款的,單個借款合同有效,擔保合同也有效。
三、擔保合同效力所隱含的問題
在一個非法集資案件中,由于擔保人的存在,使得擔保人是否需要承擔保證責任成為各方關注的焦點。加之此類案件的一個通性是,債務人(即非法集資行為人或犯罪嫌疑人被告人)由于不能償還到期債務的本金和利息且差額巨大而最終案發,其被限制人身自由等待刑事追訴,導致債權人與擔保人相互角力。此時,擔保人是否需要承擔保證責任或者賠償責任,就成為案件的焦點問題。
(一)擔保合同是否有效不單純只是一個民事問題,它與刑事程序和民事程序都密切相關
一直以來有觀點認為,非法集資行為構成非法吸收公眾存款罪時,擔保合同應認定為有效;構成集資詐騙罪時,應認定為無效。此觀點也得到了一些學者、法官的支持。在非法集資案件中,擔保合同效力的具體認定,在實務上與刑事程序所確定的罪名密切相關。因此,律師在此類案件中提供法律服務時,應當進行的法律思考便不僅僅只限于民事領域,其提供法律服務的范圍應當延展至刑事、民事兩個程序。這對于律師服務的效果,當事人權益的保護都至關重要。
因為債權人、擔保人的利益訴求往往與民事利益關系密切,卻對刑事程序的罪與刑關切不足,雙方具體的爭議需要法院裁判解決。因此司法實踐中,公安機關對于非法集資類案件,通常以非法吸收公眾存款罪偵查終結,而人民檢察院也以此罪名審查起訴。如果當事人不能提出有效的質疑,一審若以非法吸收公眾存款罪定案,被告人面對罪輕的判決自然不愿上訴,于是案件進入到民事程序,此時當事人很難提起再審申請改變既定的罪名。由此可見,在刑事一審之初,律師或者當事人能夠向公安或者檢察機關、人民法院提出恰當的理由,控訴犯罪或者為被告人辯解,對于案件事實的查明,最終公平合理地解決民事糾紛意義極其重大。
涉案之初,公安機關出于偵查的時限以及取證難度考慮,通常以非法吸收公眾存款罪立案偵查,這具有一定的合理性。因為到時若發現有集資詐騙嫌疑,還可改變涉案罪名延長偵查期限。但正因為這樣的司法慣例,律師以及當事人應當果斷及時搜集相應證據、提出合適的控告,在刑事程序就將案件事實查清,可大大降低案件處理的風險,提高律師工作的效率和質量。
(二)刑事程序著重對“非法占有的目的”進行考察
從我國刑法的犯罪構成來看,“非法占有的目的”是區分非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪最為核心的要素。基于此,司法實踐中,非法集資類的案件往往罪名之間引發的爭議,都聚焦于行為人有無“非法占有他人財物的目的”。筆者認為,目前司法實踐中認定非法集資行為人是否具有非法占有的目的,直接的根據是《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋[2010]18號),針對目前的司法實踐,該規定已顯現出一定的滯后性。筆者認為,在認定非法占有這一主觀目的時,可以考慮借鑒現有的學術成果。如劉憲權所著《金融犯罪刑法理論與實踐》及高憬宏法官在《審理金融犯罪案件的若干問題——全國法院審理金融犯罪案件工作座談會綜述》中所提出的認定非法占有目的的標準。
由于他人實施非法集資是一種非法行為,故而也就不存在別人非法集資自己擔保的責任是什么的問題。我國法律直接規定,民事主體在實施了侵權行為之后,一旦被司法機關查獲,是需要承擔相應的經濟賠償金的,對于沒有能力承擔的,司法機關誒啟動強制性的程序。
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