一、扒竊屬于什么類型的犯罪行為?
扒竊屬于侵犯他人財產(chǎn)權(quán)的盜竊類型的犯罪行為,扒竊就是盜竊,按照盜竊罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)對行為人進行處罰。扒竊是在公共交通工具或者公共場所直接盜竊他人隨身攜帶的財物,一般都是采取刀割或者“手夾”的方式,偷偷掏取他人衣服口袋或包內(nèi)的錢財或物品。“扒竊”在行為特征上,相對于其他盜竊的竊取行為,扒竊有著自己特殊的竊取模式;因此,在成立犯罪的標(biāo)準(zhǔn)上,只要實施了“扒竊”類型的竊取行為,理論上就可以予以定罪。
盜竊,凡是以非法占有為目的,偷竊公私財物的行為都屬于盜竊。
扒竊和盜竊都屬于盜竊行為,“扒竊”是盜竊的一種形式。
《刑法》第二百六十四條 【盜竊罪】盜竊公私財物,數(shù)額較大的,或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
二、根據(jù)法律規(guī)定扒竊罪是行為犯?
根據(jù)法律規(guī)定扒竊罪不是行為犯,扒竊罪它是屬于盜竊罪當(dāng)中的一種具體的表現(xiàn)形式,這是屬于結(jié)果犯,而并不是行為犯,因為雖然說法律當(dāng)中對于扒竊的這樣一種具體的犯罪行為取消了數(shù)額較大的這樣的一種標(biāo)準(zhǔn),但必須也要產(chǎn)生一定的危害后果。扒竊目前在我國是歸于盜竊罪的,不管涉案金額多少,是否未遂都是屬于犯罪的,最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋:
第一百零五條 沒有直接證據(jù),但間接證據(jù)同時符合下列條件的,可以認定被告人有罪:
(一)證據(jù)已經(jīng)查證屬實;
(二)證據(jù)之間相互印證,不存在無法排除的矛盾和無法解釋的疑問;
(三)全案證據(jù)已經(jīng)形成完整的證明體系;
(四)根據(jù)證據(jù)認定案件事實足以排除合理懷疑,結(jié)論具有唯一性;
(五)運用證據(jù)進行的推理符合邏輯和經(jīng)驗。
扒竊行為在我們國家屬于盜竊行為當(dāng)中的一種。不過在立案處理這個方面的話,相對來說是比較特殊的,因為盜竊罪必須要達到一定的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)才能夠進行立案處理,但是的確不需要這種數(shù)額方面的標(biāo)準(zhǔn),只需要有這個行為即可立案。
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