一、刑事和解的概念
刑事和解方案以刑罰、損害賠償、犯罪人的再社會化和社會關系的修復為核心內容。有刑事案件的發生,才會涉及刑罰、損害賠償問題,在判決以前進行和解則主要是為了體現訴訟效率的原則。溝通、交流應當體現加害人的悔罪意識和被害人的諒解因素。刑事和解制度符合中華民族“和合”的思想傳統,也順應了和諧社會背景下“以人為本”的司法理念,在現階段具有強大的生命力和現實的研究意義。
二、刑事和解制度的特征
刑事和解做為一種新型的刑事糾紛解決機制,是對犯罪人、被害人和司法機關之間的關系進行新的評價和定位。在執法理念上,從以對犯罪人進行懲罰,剝奪犯罪人人身自由為主要目的,轉變到以賠償被害人的損失為主要目的,所以,刑事和解制度具有其自身的特征.主要包括以下幾點:
1、適用范圍受到犯罪性質和犯罪嚴重程度的雙重限定“新修訂的刑事訴訟法”第二百七十七條規定,刑事和解的適用范圍為:
(1)因民間糾紛引起的,涉嫌刑法分則第四章、第五章的犯罪案件,可能判處三年有期徒刑以下刑罰的。
(2)除瀆職犯罪以外的可能判處七年有期徒刑以下刑罰駒過失犯罪案件。犯罪嫌疑人、被告人在五年以內曾經故意犯罪的,不適用刑事和解。通過犯罪性質和犯罪的嚴重程度來限定刑事和解的適用范圍,主要是讓公眾清楚不是所有的犯罪都可以適用刑事和解,對犯罪進行懲罰依然是保護社會、實現正義的主要途徑,刑事和解只是對刑事訴訟模式的補充,而且僅被限定在某些特定的犯罪類型,以強化刑罰的威懾作用,實現社會公眾對刑法的認同。
2、公檢法均可作為刑事和解的主持機關。
刑事和解有三種模式:一是被害人與加害人之間自行和解:二是在司法機關的主持下被害人和加害人進行和解;三是人民調解機構主持被害人和加害人和解。后兩種模式的和解主持者是確定的,較之前一種模式和解的進程不能完全由雙方當事人把握但能夠保證和解能夠較為規范的進行。
我國“新修訂的刑事訴訟法”第二百七十八條規定:雙方當事人和解的,公安機關、人民檢察院、人民法院應當聽取當事人和其他有關人員的意見,對和解的自愿性、合法性進行審查,并主持制作和解協議書。由此可見,我國的刑事和解制度賦予了公安機關、人民檢察院和人民法院刑事和解主持者的職能。
3、刑事和解適用于案件處理的各個階段。從刑事實體法理論來講,刑事和解的具體實現畢竟意味著加害人人身危險性的降低,在任何一個訴訟階段對其作出從寬處理都是具有正當性依據的。根據我國“新修訂的刑事訴訟法”第二百七十九條的規定:對于達成和解協議的案件,公安機關可以向人民檢察院提出從寬處理的建議。人民檢察院可以向人民法院提出從寬處罰的建議:對于犯罪情節輕微,不需要判處刑罰的,可以作出不起訴的決定。人民法院可以依法對被告人從寬處罰。
4、刑事和解具有自主性。刑事和解必須以犯罪人和被害人兩方自愿為前提,包括是否和解、和解采取何種形式在內的所有與和解相關的事項都是必須有雙方自主決定的,只有當雙方的利益訴求都能得到最低程度的滿足時,和解才能達成。
在很多時候我們對于刑事案件的處理都是很人性化的,都有相應的從犯規的輕微或者是不重要中可以和解進行解決的,以上就是律霸網小編為大家在網上找到的相關資料了,希望能夠幫助到大家!如果您還有任何疑問,歡迎在本網進行律師咨詢。
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