根據我國法律規定,一般作品從創作時起自動取得著作權,即著作權,但如果屬于計算機軟件,還需要經過登記才能取得著作權。現實中,侵犯著作權的案件很多。如何識別它們?整理相關資料后,如何認定著作權侵權
如何確定著作權侵權訴訟管轄權最高人民法院《關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二條規定:“著作權民事糾紛案件應當依法審理。”本條體現了各級人民法院的管轄權,即著作權民事糾紛案件的一審在中級人民法院,第二審由高級人民法院管轄。區域管轄:最高人民法院《關于審理著作權案件適用法律若干問題的解釋》第四條適用區域管轄。即“侵權行為地、侵權復制品存放地、查封地、被告住所地人民法院管轄?!?/p>根據著作權保護的特點,著作權侵權的認定可以分為以下幾個步驟:1.分析原告作品
根據我國法律的規定,著作權的產生采取自動保護的原則,即作品創作完成后,版權將被生成。因此,與專利、商標等其他類型的知識產權侵權不同,著作權侵權的認定也涉及權利的效力。具有有效著作權的作品,必須同時符合下列條件:屬于著作權法保護的作品范圍;具有獨創性;可以以某種有形的形式復制。只要不符合任何條件,原告的作品就不受著作權法的保護。這樣一來,被告當然沒有侵權。原告作品同時符合上述條件的,該作品受著作權法保護
2.被告侵權作品及被告使用方式分析;二是“實質相似性”,即應當受著作權保護的部分之間的實質相似性。其中,后者是鑒定的重點。在判定原告和被告的作品是否“實質相似”時,應當將原告作品受著作權保護的部分與被告作品的相應部分進行比較,以確定在我國司法實踐中是否實質相似,人民法院對原告和被告作品是否有實質相似性的認定也有成功案例。如北京市西城區人民法院在“末代皇帝后半輩子侵權糾紛案”中,肯定了被告作品的原創性,即否認被告作品與原告作品有實質相似之處,從而認定被告沒有侵權。如果被告人的行為屬于作品的使用,那么就需要對被告人的使用行為進行分析。相關的知識產權法對“使用方式”有不同的含義。例如,在專利法中,指的是“實施”,即對本行業申請某項專利,按照說明書制造同一產品或者使用同一方法;相比之下,在著作權法中,它指的是“復制”,即通過印刷或復制的方式將作品復制一份或多份。從專利法和著作權法的不同角度對實物(如實用性藝術作品或設計作品)進行保護時,應特別注意區分“實施”和“復制”,構成不同類型侵權的,根據我國著作權法第五十二條第二款的規定,“復制”是根據工程設計、產品設計圖紙及其說明書,建造、生產工業產品的最常見的使用方式,不屬于著作權法上的“復制”。由此可見,在我國,平面作品的立體表現并不構成對平面作品的侵權,我們還需要注意證據的收集。畢竟在實踐中,我們仍然需要依靠證據來充分有效地證明著作權侵權的存在,然后我們可以要求侵權人承擔相應的法律責任,并對損害進行賠償,侵權訴訟的程序是什么版權是否適用于侵犯肖像權
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